Интеллектуальная собственность сообщение. Виды объектов права интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальных прав

Компания "Гарант" провела очередной Всероссийский онлайн-семинар, который был посвящен налогообложению объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Перед аудиторией выступил менеджер компании "Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед" (Deloitte), доцент кафедры административного права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Сергеев.

Первая часть онлайн-семинара была посвящена вопросам, связанным с налоговыми рисками, которые возникают в связи с использованием объектов интеллектуальной собственности. Алексей Сергеев рассказал, насколько серьезны данные риски, и разобрал некоторые способы их снижения, пользуясь последними разъяснениями Минфина России и ФНС России, а также конкретными примерами из судебной практики.

Гражданско-правовые основы

1 января 2008 года вступила в действие часть 4 Гражданского кодекса, которая регулирует гражданско-правовые вопросы, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности. Данные изменения косвенно связаны и с налоговыми аспектами.

В результате нововведений некоторые определения исчезли из Гражданского кодекса, но остались в Налоговом кодексе, например понятие авторского договора. Особое внимание хотелось бы обратить на то, что статьей 1226 права на объекты интеллектуальной собственности отнесены к имущественным правам. Соответственно, везде, где в Налоговом кодексе упоминаются имущественные права, следует подразумевать и объекты интеллектуальной собственности. Ниже мы более подробно рассмотрим отдельные положения части 4 Гражданского кодекса.

Остановимся на некоторых базовых понятиях Гражданского кодекса, имеющих отношение к интеллектуальной собственности.

Гражданским кодексом определены 16 видов объектов интеллектуальной собственности . Их можно сформировать в группы. К первой группе относят авторские (произведения науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ) и смежные (фонограммы, исполнения и т. д.) права; ко второй - патентные права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы); к третьей - средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг (товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческое обозначение); к четвертой - иные объекты интеллектуальной собственности (селекционные достижения, ноу-хау и т. д.). Очень важный гражданско-правовой момент связан со способом распоряжения правами на ОИС. Как показывает практика, любые налоговые проблемы в подавляющем большинстве случаев возникают именно тогда, когда налогоплательщик пытается распорядиться данными правами. С принятием части 4 закреплены типизированные формы распоряжения правами на интеллектуальную собственность, которые действуют в отношении всех ее объектов. Фактически это 2 основные формы: договор на отчуждение исключительного права и лицензионный договор.

Договор на отчуждение исключительного права предполагает полную передачу прав на интеллектуальную собственность. При этом передающая сторона полностью теряет какие-либо права на передаваемый объект. По лицензионному же договору мы передаем права на использование ОИС определенным образом, оставаясь при этом собственником данного объекта. Лицензия может быть как исключительной (правообладатель имеет право передавать права на ОИС иным лицам), так и неисключительной (т. е. правообладатель может заключать лицензионные договоры неограниченное количество раз и с другими лицами). Причем не нужно путать отношения в части договора на отчуждение исключительного права и лицензионного договора на передачу исключительной лицензии, так как в первом случае мы лишаемся права обладания ОИС, а во втором - остаемся владельцем таких прав.

Не забудем и очень важные формальные моменты. Договор на отчуждение исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор, заключенные не в письменной форме, являются ничтожными. Такие договоры зачастую требуют государственной регистрации в соответствии с гражданским . Без нее они недействительны. В лицензионном договоре обязательно должна быть отражена форма использования передаваемого права. Так, например, относительно товарного знака форма использования может быть определена как проставление данного знака на упаковке или упоминание его в рекламе продукции и т. д.

Налоговые споры, связанные с правом на товарные знаки

Растет количество судебных разбирательств, где проверяющие предъявляют претензии к расходам на приобретение объектов интеллектуальной собственности. Причем наибольшее количество налоговых споров сегодня связано с правами на товарные знаки.

Прошли те времена, когда для налогового инспектора плата за использование товарного знака или плата за использование патента (роялти) была чем-то экзотическим. Сегодня ситуация прямо противоположная. У налоговиков сложилось достаточно устойчивое мнение, что, например, плата за товарный знак - это фактически способ перераспределения денежных потоков в рамках компаний одной группы. Именно поэтому тема налоговых споров, связанных с объектами интеллектуальной собственности, очень актуальна. А значит, нужно быть всегда готовым к дискуссии с проверяющими.

Ситуация с правами на товарные знаки усугубляется тем, что в данном случае договорами о передаче права интеллектуальной собственности предусмотрены, как правило, довольно значительные суммы. Исключение налоговиками по каким-то причинам этих сумм из состава налоговых расходов приводит к плачевным последствиям для налогоплательщика.

Обращаю ваше внимание, что договоры, связанные с передачей права на товарный знак (лицензионные или об отчуждении исключительного права), подлежат обязательной регистрации в Роспатенте. Если такая регистрация отсутствует, то налоговики посчитают расходы, связанные с приобретением права на товарный знак, документально не подтвержденными и не соответствующими критериям статьи 252 .

Относительно данной группы споров нужно сказать, что в 2008 году судебная практика в большинстве случаев складывалась в пользу налогоплательщика. Вывод судей: гражданско-правовые пороки сделки никак не сказываются на ее налоговых последствиях. Например, если договор не зарегистрирован в Роспатенте, но фактически права на товарный знак были переданы и платежи за него действительно перечислялись, то оспорить данные расходы нельзя. Такая позиция высказывалась и ВАС РФ , который неоднократно подчеркивал, что нарушение иных, не налоговых отраслей не должны влиять на налоговые последствия, за исключением случаев, которые прямо предусмотрены Налоговым кодексом. Однако, чтобы сэкономить свое время и сберечь усилия, регистрацию делать нужно, тем более что процедура эта не сложная. Тем организациям, в которых проверка уже началась, а регистрация договора отсутствует, можно посоветовать незамедлительно направить необходимые для регистрации документы в Роспатент с целью получить оттуда соответствующее уведомление о получении документов. Впоследствии ссылка на то обстоятельство, что шаги, направленные на госрегистрацию договора, налогоплательщиком уже предприняты, могут избавить от дополнительных претензий со стороны проверяющих.

В Гражданском кодексе закреплен принцип исчерпания прав на ОИС. Согласно ему после введения товара, маркированного товарным знаком, в гражданский оборот правообладателем или с его согласия дальнейшая реализация такого товара допускается без разрешения правообладателя и выплаты вознаграждения.

Именно с принципом исчерпания права на товарные знаки и связана отдельная категория налоговых споров. В качестве примера приведу очень показательное судебное дело, где налогоплательщиком использовалась модель разделения сбыта и производства продукции в разных юридических лицах, характерная сегодня для многих организаций .

Итак, иностранная компания - обладатель исключительных прав на товарные знаки по лицензионному договору передает российской компании - дистрибьютору определенные права на товарные знаки. Ставка по данному договору составляет от 4 до 10 процентов в зависимости от товарного знака. У российской компании - дистрибьютора своих производственных мощностей нет, поэтому права на товарные знаки она передает производителю по сублицензионным договорам. Ставка по сублицензионным договорам составляет уже 0,1 процента. Впоследствии 100 процентов произведенной продукции компания-производитель поставляет российской компании - дистрибьютору, который и распространяет ее неограниченному числу покупателей в России.

Что в первую очередь привлекает внимание проверяющих? Конечно, огромная разница в ставках по лицензионным и сублицензионным договорам. Проверяющие приходят к выводу, что лицензионные права дистрибьюторской компании просто не нужны, поскольку фактически права на товарные знаки использует производитель. При этом проверяющие ссылаются на принцип исчерпания прав на товарный знак, указывая, что в гражданский оборот товары, маркированные товарными знаками, вводит производитель на этапе продажи всей произведенной продукции дистрибьютору. Для дальнейшего распространения этих товаров права на товарные знаки дистрибьютору просто не нужны. Таким образом, дистрибьютор в части разницы ставок по лицензионным и сублицензионным договорам несет расходы по уплате роялти в пользу третьего лица (производителя). Кроме того, операции по сублицензированию из-за разницы в ставках являются заведомо убыточными. Исходя из этого, налоговый орган сделал вывод, что расходы на уплату роялти экономически не оправданы и направлены только на занижение базы по налогу на прибыль и НДС, что не соответствует положениям статьи 252 Налогового кодекса.

В данном судебном разбирательстве налогоплательщик проиграл дело в части налога на прибыль, понеся значительные финансовые потери. Налоговики представили все вышесказанное как схему, направленную на уклонение от налогообложения и получение необоснованной налоговой выгоды. Нужно отметить, что налогоплательщик смог отстоять свою позицию в части правомерности учета вычетов по НДС в ВАС РФ . Таким образом, риск по НДС теперь может быть оценен как незначительный, а риск по налогу на прибыль высок.

О.А. Москвитин,
служба Правового консалтинга ГАРАНТ,
заместитель руководителя отдела поддержки пользователей

Как правило, продавцы дисков с программным обеспечением не заключают отдельного письменного лицензионного (сублицензионного) договора со своими покупателями. Это влечет за собой налоговые риски для продавцов, о которых говорится в ряде писем Минфина России (от 21.02.2008 N 03-07-08/36, от 19.02.2008 N 03-07-11/68). Насколько обоснованна позиция финансового ведомства? Согласно статье 1286 передача права использования программы для ЭВМ осуществляется путем заключения лицензионного договора. В момент передачи диска заключения договора, а следовательно, и передачи прав не происходит. Более того, текст "оберточной" лицензии, как правило, связывает пользователя и создателя программы. Но торговец дисками очень часто создателем программы (первым правообладателем) не является. В связи с этим трудно говорить о заключении "оберточного" лицензионного (сублицензионного) договора между продавцом и пользователем. Продавец может выступать лишь представителем правообладателя (посредником). Поэтому полагаем, что для использования льготы, предусмотренной подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса, продавцу программ следует разработать сублицензионный договор и заключать его со своими покупателями. Сублицензионный договор должен предусматривать передачу пользователю не только права использования программы "по назначению" (ст. 1280 ГК РФ), но и каких-то других правомочий.

Очень часто у налогоплательщиков возникает вопрос, связанный с тем, нужны ли права на товарные знаки при импорте.

Да, нужны. Поскольку об этом прямо сказано в . Ввоз товаров на территорию Российской Федерации является способом использования прав на товарные знаки . Поэтому для того, чтобы ввезти на территорию России товары, маркированные товарным знаком, необходимо приобрести соответствующие права на товарные знаки. Данная позиция была поддержана и Конституционным Судом РФ в Определении от 22 апреля 2004 года N 171-О, где сказано, что запрещение такого способа использования товарного знака правообладателя, как ввоз маркированной таким знаком продукции на территорию России, направлено на соблюдение международных обязательств нашей страны в области охраны интеллектуальной собственности.

С одной стороны, это аргумент в пользу налогоплательщика. Предположим, что у компании есть лицензионный договор, по которому налоговики пытаются оспорить экономическую обоснованность платежей. Налогоплательщик может ссылаться на то, что он использует права на товарный знак при рекламе соответствующих товаров, поэтому платежи за его использование экономически обоснованы.

С другой стороны, мы видим, что многие налогоплательщики фактически рекламируют чужие товарные знаки (например, официальные дилеры). При этом никаких лицензионных договоров с правообладателем у них нет. Помимо того что здесь присутствуют гражданско-правовые риски, связанные с незаконным использованием чужого знака, нужно помнить еще и о налоговых рисках, поскольку имеет место безвозмездное использование налогоплательщиком имущественных прав на товарный знак. Как мы знаем, получение прав на безвозмездной основе является доходом и облагается налогом на прибыль . А согласно статье 146 еще и объектом обложения НДС.

Учет расходов при налогообложении прибыли

Поговорим о порядке учета расходов на приобретение (создание) объектов интеллектуальной собственности.

Если объект интеллектуальной собственности является НМА, то его стоимость погашается равномерно путем начисления амортизации в течение срока полезного использования . Исключение составляет подпункт 8 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса. В том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают, исходя из условий сделок (при методе начисления) , признаются расходы:

Казалось бы, довольно простые правила, тем не менее судебная практика свидетельствует об обратном. Так, например, налогоплательщику передается неисключительное право на использование программного обеспечения, но на длительный период. Налоговики настаивают на том, что в данном случае платежи, которые плательщик сделал за эту программу, должны учитываться равномерно в течение всего длительного срока использования программы. Налогоплательщик же говорит о том, что он приобретает неисключительное право на программное обеспечение и, соответственно, может списать эти расходы единовременно, руководствуясь статьями 264 и 272 . Судьи поддержали эту позицию, сделав вывод, что поскольку передавалось неисключительное право, то не имеет значения факт его использования в течение длительного периода .

В ряде случаев невозможно определить, какие права мы передаем: исключительные, неисключительные, образуют они НМА или не образуют. Так, например, налогоплательщик приобрел депозитарный бизнес, в том числе и некоторые ОИС: базы данных о клиентах, по определенным коммерческим процедурам и т. д. Все эти расходы были списаны налогоплательщиком единовременно. Налоговики сделали вывод, что фактически здесь приобретен НМА, поскольку права были исключительными. Арбитры же поддержали плательщика, посчитав недоказанным факт исключительности прав. По мнению судей, передаваемая информация была открытой, а значит, ее нельзя расценить как НМА .

Льгота по НДС при передаче прав на ОИС

Передача права на ОИС является объектом обложения НДС . В то же время с 1 января 2008 года по НДС применяется льгота в отношении передачи исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора .

По поводу применения этой льготы Минфин России в 2008 году выпустил массу разъяснений. В первую очередь позитивных для плательщика. Чиновники главного финансового ведомства разрешили не облагать передачу прав на эти ОИС по сублицензионным договорам и по договорам исключительной лицензии . Теперь о письмах, разъяснения в которых не выгодны для налогоплательщика. Минфин России делает вывод, что льгота не распространяется на те случаи, когда передача прав осуществляется на основании не лицензионного договора, а договора купли-продажи , то есть когда программы уже были введены в гражданский оборот и в дальнейшем речь идет только о продаже экземпляра программы.

Многие программы продаются на диске в соответствующей упаковке. Поэтому довольно часто возникает вопрос: нужно ли облагать НДС реализацию программ в товарной упаковке? Распространяется ли льгота на этот случай? И Минфин России, и московские налоговики единогласно заявляют, что нет . Поскольку речь идет о так называемой "коробочной" лицензии, условия которой изложены на самом диске (упаковке). В таком случае лицензионный договор начинает действовать с начала использования лицензионной программы, то есть с момента, когда вы согласились с лицензионным соглашением. По мнению чиновников, так как в момент покупки лицензионный договор еще не заключен, льгота применяться не может. Поспорить с такой позицией можно, так как в ни слова не сказано о том, что лицензионный договор должен быть заключен именно на момент передачи права.

Иногда договоры подчинены иностранному праву. В соответствии с иностранным законодательством договор может и не являться лицензионным. Есть ли здесь основания для льготы по статье 149 Налогового кодекса? По нашему мнению, есть. Ведь в Кодексе говорится о том, что термины, которые в нем используются, должны определяться из действующего российского законодательства. Поэтому если есть договор, подчиненный иностранному законодательству, но мы видим, что в соответствии с российским законодательством он обладает всеми признаками лицензионного договора, то льгота по статье 149 главного налогового документа должна применяться.

Авторский договор и ЕСН

В статье 236 Налогового кодекса прямо определено, что выплаты по авторскому договору являются объектом налогообложения по ЕСН. В то же время не относятся к объекту обложения ЕСН выплаты, производимые в рамках договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав).

Сразу хотелось бы отметить, что с принятием части 4 возникает проблема в трактовке статьи 236 Налогового кодекса. С одной стороны, объектом обложения ЕСН являются выплаты, которые производятся по авторскому договору. С другой стороны, если предмет договора - передача имущественных прав (к которым ГК РФ относит и имущественные авторские права), то выплаты не должны облагаться ЕСН. Возникает вопрос: облагаются ли данные выплаты ЕСН?

Рассмотрим один из возможных вариантов, когда вознаграждение выплачивается напрямую автору. Позиция Минфина России - эти выплаты надо облагать ЕСН. При этом логика такова: главой 24 под авторским договором понимается любой договор, связанный с обращением авторских прав, одной из сторон которого является автор, включая договоры, в которых от имени автора действует третье лицо . Подобная позиция представляется крайне спорной, поскольку непонятно, откуда Минфин России делает такой вывод, ведь глава 24 Налогового кодекса просто упоминает авторский договор, понятие которого с принятием части 4 Гражданского кодекса из законодательства исчезло.

Как видим, внеся изменения в гражданское законодательство, законодатель не внес их в главный налоговый документ. Отсюда и проблема. Судебной практики по этому поводу пока нет. Поэтому предугадать, чем закончится спор с проверяющими, если организация примет решение не облагать выплаты по авторским договорам ЕСН, достаточно сложно. Еще одна ситуация, которая с этим связана, касается того, что авторское право действует и в период жизни автора, и после его смерти (может переходить по наследству). Поэтому платежи могут предназначаться не только самому автору, но и его наследникам. Официальная позиция Минфина России такова: вознаграждение наследникам автора не является выплатой по авторскому договору в смысле главы 24 Налогового кодекса и не облагается ЕСН и пенсионными взносами .

Слушатели спрашивают…

По традиции вторая часть семинара была посвящена ответам на вопросы его участников. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные из них.

В рамках договора на создание и разработку программы для ЭВМ (ст. 1296 ГК РФ) заказчиком получено неисключительное право на использование данной программы. Каким образом следует обосновать и отразить у заказчика расходы на создание программы, в том числе оплату работ подрядчика? Указанный НМА остается на балансе у подрядчика как у правообладателя.

Дело в том, что если мы покупаем неисключительное право на использование программы, то у заказчика НМА не возникает. Ведь НМА - это всегда исключительное право. В самом вопросе указано, что программа остается на балансе у подрядчика, то есть именно он является ее правообладателем. Соответственно, заказчик может отразить расходы, связанные с приобретением программы, единовременно в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Хочется отметить, что выбор для подобных правоотношений договора подряда не очень хорош с точки зрения НДС, так как в соответствии с по договору подряда права на программное обеспечение не передаются, а передаются они в рамках лицензионного договора. Конечно, можно попробовать применить льготу и поспорить с проверяющими, ссылаясь на то, что, если в рамках договора подряда фактически передается право на ОИС, речь идет о смешанном договоре. Однако риск достаточно велик, и судебного разбирательства избежать не удастся.

В данном случае нужно обратиться к части 4 , где прямо сказано, что права на товарный знак возникают только с момента его государственной регистрации. Поэтому если товарный знак нигде не зарегистрирован, то его вообще не существует как такового. Это нужно понимать абсолютно точно. Можно использовать какой-то логотип, можно проставлять его где угодно, на каких угодно товарах, можно его рекламировать. Но никакой правовой охраны данному товарному знаку на территории России предоставлено не будет. Любое лицо может использовать тот же самый логотип, и повлиять на эту ситуацию без соответствующей регистрации невозможно.

Об имеющихся налоговых рисках, связанных с безвозмездным использованием, говорить некорректно, поскольку нет, по сути, самого товарного знака. Что касается обоснованности расходов на рекламу незарегистрированного товарного знака, то вполне вероятно, что проблемы с налоговиками возникнут, если вы будете говорить о расходах на рекламу именно товарного знака. Здесь, скорее, нужно говорить о рекламе самого товара, а логотип, который на него наносится, считать средством индивидуализации этого товара. В таком случае расходы, скорее всего, будут признаны экономически обоснованными.

Может ли лицензионный договор, подписанный в 2008 году, но зарегистрированный в 2009 году, распространять свое действие на 2008 год и служить основанием для принятия к расходам сумм, уплаченных в 2008 году за право пользования товарным знаком в 2008 году?

Вопрос этот очень интересный, так как на практике зачастую между моментом подписания договора и моментом его регистрации проходит немало времени, а платежи по данному договору уже идут. В соответствии с Гражданским кодексом мы можем распространить этот договор на отношения, возникшие до момента его государственной регистрации. Чтобы снизить налоговые риски, можно рекомендовать в договор внести оговорку о том, что он распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента начала производства товаров, маркированных товарным знаком, или, например, с момента начала платежей. Если подобной оговорки в настоящее время нет, то ничто не мешает внести этот пункт сейчас, оформив соответствующее дополнительное соглашение, где будет соответствующим образом изменено условие о вступлении договора в силу.

Л.А. Котова,
заместитель начальника отдела Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

Действительно, в соответствии с пунктом 1 статьи 236 Налогового кодекса объектом обложения ЕСН для налогоплательщиков-организаций являются в том числе вознаграждения по авторским договорам.
В главе 24 Налогового кодекса под авторским договором понимается любой договор, рассматриваемый в части 4 Гражданского кодекса и связанный с обращением авторских прав, при условии, что одной из сторон такого договора является автор.
Таким образом, по договорам, предусматривающим передачу автором права использования его произведения в установленных договором пределах, налоговая база по ЕСН определяется с учетом расходов, предусмотренных в статье 221 , и с сумм вознаграждений по таким договорам не уплачивается ЕСН в части, подлежащей зачислению в Фонд социального страхования Российской Федерации (п. 3 ст. 238 НК РФ).
В случае же выплаты, например, вознаграждения наследнику имущественных авторских прав, учитывая изложенное, получаемое им вознаграждение не является объектом обложения ЕСН на основании абзаца 3 пункта 1 статьи 236 Налогового кодекса.

Наверное, вы хоть раз сталкивались с такой надписью на Youtube, как «видео заблокировано правообладателем». В подобных случаях остаётся только раздражённо вздыхать и восклицать, что, мол, «эти правообладатели дышать свободно не дают». Но когда пишешь, создаёшь что-то, сам сталкиваешься с пиратством, уже находишься по другую сторону баррикад. Действительно, в чём же логика? Если нравится, к примеру, певец, то почему бы не поддержать его материально, купив новый альбом? Выручка исполнителей очень страдает от нелегального копирования и распространения песен. В конце концов может дойти до того, что продолжать карьеру будет нерентабельно. Чтобы деятели культуры (писатели, художники и остальные профессии) смогли отстоять права и остановить потерю выручки, существует понятие «интеллектуальная собственность». И она защищается законом.

Что такое интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность - это законодательно защищённое право лица (физического или юридического) на продукт умственной деятельности. Допустим, писатель написал роман и заключил с кинематографической компанией договор, разрешающий использование в новом фильме сюжета этой книги. Тогда обе стороны - писатель и киношники - будут являться субъектами права интеллектуальной собственности. Писатель (автор, исполнитель, изобретатель…) называется творцом. Кинокомпания или другие лица, заинтересованные в извлечении выгоды из его собственности и заключившие с ним договор, называются правообладателями. Объект правоотношений - это право на произведение (картину, статью, фильм…). В данном случае - на заимствование сюжета книги.

Но творением нельзя назвать все вещи. Понятие «интеллектуальная собственность» применимо только к таким объектам:

  • литературе, научным трудам и произведениям искусства;
  • репортажам и телевизионным программам;
  • звукозаписям и другой исполнительской деятельности;
  • изобретениям, технологиям, коммерческим тайнам (ноу-хау);
  • промышленным образцам - существенным усовершенствованиям работы или дизайна уже существующих изделий;
  • товарным маркам, эмблемам и другим фирменным обозначениям;
  • программам для электроники (от прошивок до игр);
  • объектам смежных прав.

С 4 июля 1967 года и по сей день действует Всемирная организация интеллектуальной собственности. Она занимается охраной произведений, выдачей патентов, вопросами творчества. Существует также Всероссийская организация интеллектуальной собственности.

Виды интеллектуальной собственности

Интеллектуальная собственность включает в себя несколько видов, в зависимости от объекта и правообладателя:

  • авторское право,
  • смежные права,
  • патентное право,
  • право на фирменную уникальность,
  • право на коммерческую тайну.

Авторское право

Авторское право регулирует использование и создание произведений искусства, научных трудов и литературы. Оно распространяется только на материальные предметы, то есть не включает вербальные конструкции: изречения, предположения, способы и тому подобное, и охраняет только произведения - уникальные продукты жизнедеятельности творца в каком-либо виде (текст, аудио…). Но это не только право авторства, но ещё и другие:

  • личные неимущественные:
    • право на имя (если вы знаменитость или имеете псевдоним. Например, Верка Сердючка);
    • право на защиту репутации;
    • право на обнародование;
  • имущественные:
    • право на использование произведения в любой форме и любым способом;
    • право на авторское вознаграждение.

Смежные права

Смежные права созданы для регулирования вопросов по, например, переводу текстов с иностранных языков, изготовлению фонограмм, каверам (перепевкам песен), то есть для произведений не совсем авторских, но всё же творческих и неповторимых.

Патентное право

Патентное право защищает права автора на изобретение, дизайнерское решение. Иными словами, на промышленную собственность. С недавних пор этот вид интеллектуальной собственности начал действовать и на достижения в области селекционирования (вывода новых сортов растений) и, соответственно, генной инженерии. Оформляется такое право путём выдачи патента - документа, где указывается название изобретения и имя автора, чтобы никто не смог украсть и скопировать достижение.

Права на фирменную уникальность

К фирменной уникальности относятся эмблемы, названия компании, логотипы, даже вывески магазина в вашем дворе. Права на индивидуальность организаций официально включают в себя:

  • право на товарный знак;
  • право на фирменное название;
  • право на наименование места происхождения товара. Это значит, что производитель указывает место изготовления продукта в его названии, так как его свойства связаны с природными условиями той местности или с другими территориальными особенностями (например, шампанское исторически делали во французской провинции Шампань, где растут особые сорта винограда. Отсюда и название).

Производителям платков важно зарегистрировать место происхождения товара: оренбургские пуховые платки делаются в этом городе по особой технологии и в своеобразном стиле

Право на секреты производства

Секретные технологии являются коммерческими тайнами. Такая таинственность позволяет производителю дополнительно подзаработать на интересе к его продукции (вспомните фильм «Чарли и шоколадная фабрика», где никто не мог понять, из чего сделан шоколад Вилли Вонки, потому что он хранил рецептуру как коммерческую тайну). Такие ноу-хау технологии можно купить/продать… или бесплатно выведать.

Как получить права на интеллектуальную собственность

Право человека на результат его труда признаётся законом априори. Но чтобы оградить объект от использования другими лицами, лучше официально оформить своё авторство и связанные с ним права.

Регистрация произведений (авторское право)

Если нужно зарегистрировать своё произведение, обращаются к нотариусу либо в одну из специальных юридических фирм. В любом случае необходимо представить идентифицируемый экземпляр. Важно, что он должен быть именно материальным, в цифровом виде у вас его попросту не примут. То есть, если вы регистрируете авторство на книгу, нужно представить напечатанный текст, на музыкальное произведение - ноты. Лучше принести ещё и оцифрованную копию на информационном носителе. Это позволит потом доказать, что вы создатель. Существуют отдельные требования для текстовых произведений: они должны быть напечатаны на листах формата А4 шрифтом не менее 12 pt с одной стороны страницы. А также в работе должен быть титульный лист с указанием полного имени автора, города проживания, названия произведения и года написания.

При регистрации необходимо согласовать условия с правообладателем (например, с издательством, если книга вышла в печать) и подписать договор. Договор у вас должен быть на руках в двух экземплярах. Он используется как доказательство авторства. Вы можете зарегистрировать своё произведение в специальном реестре с присвоением международного номера, однако по текущему законодательству это не является обязательным.

Регистрация - процедура платная, но доступная. Тарифы зависят от места оформления. К примеру, регистрация авторских прав на песню будет стоить около 500 рублей.

Заявление, квитанцию об оплате госпошлины и договор относите в отдел регистрации авторских прав выбранного учреждения.

Регистрация остальных форм интеллектуальной собственности

Если вы регистрируете объект права фирменной уникальности (товарный знак и др.), то надо чётко его изобразить и прикрепить к заявлению. Обращаться нужно в Роспатент (Бережковская набережная., 30, корпус 1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995), он регистрирует права лица на изобретения, производственные образцы и торговые марки. Все предметы фирменной уникальности, регистрируемые Роспатентом, записываются в Реестр объектов интеллектуальной собственности. База данных находится в открытом доступе.

Фотогалерея: образцы документов для оформления права интеллектуальной собственности

Заявление на регистрацию авторских прав пишется по типовой форме, которую выдадут при обращении Договор между автором и правообладателем называется договором авторского заказа За регистрацию прав интеллектуальной собственности взимается государственная пошлина Образец оформления заявления на права уникальности фирмы в Роспатент

Сроки действия исключительного права

Авторское право действует до момента передачи или до конца жизни автора. Ещё 70 лет после его смерти правами обладают его наследники. С коммерческими объектами ситуация иная. При неуплате ежегодных госпошлин на поддержание патента в действии он может быть прекращён до истечения «срока годности».

Таблица: сроки действия и продления исключительного права

Название объекта исключительного права Начальный срок действия Возможность продления
Патент на изобретение 20 лет с даты подачи заявки Не более чем на 5 лет, если изобретение - это лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для использования которого нужно разрешение.
Патент на полезную модель 10 лет с даты подачи заявки -
Патент на промышленный образец (чаще всего это дизайн) 5 лет с даты подачи заявки На 5 лет по заявлению патентообладателя (плюс в том, что таких заявлений может быть много). Но не более, чем на 25 лет в сумме.
Произведение, созданное одним автором (без соавторов) В течение всей жизни автора и ещё 70 лет после смерти -
Произведение, созданное в соавторстве В течение всей жизни автора и соавторов и ещё 70 лет после смерти последнего соавтора -
Произведение, созданное анонимно или под псевдонимом 70 лет с даты первой печати -
Произведение, созданное автором, который участвовал в Великой Отечественной или работал в этот период - Дополнительно продлевается на 4 года
Произведение автора, который был репрессирован, а затем реабилитирован 70 лет с момента реабилитации -
Произведение, напечатанное после смерти автора 70 лет с даты первой печати -

Как можно использовать интеллектуальную собственность

Так сложилось, что сейчас хорошие идеи стоят миллионы. Например, многие кинокомпании платят неплохие деньги за обрисовку сюжета фильма. Если у вас богатая фантазия, то это шанс подзаработать.

Если вы являетесь автором интеллектуальной собственности, то для вас её использование не составит проблем. Владелец может делать с ней всё что угодно. Для простого обывателя это будет проблематично. Чтобы предоставить ему эту возможность (платно или бесплатно - здесь уж решайте сами), вы можете:

  • полностью передать (продать) права на интеллектуальную собственность. Это называется отчуждением исключительного права, потому что после передачи вы уже не сможете пользоваться и распоряжаться этим творением в качестве автора, но сам факт авторства сохранится;
  • заключить лицензионный договор. Тогда стороннее лицо сможет пользоваться интеллектуальной собственностью строго в объёме, описанном в договоре. Право распоряжения и владения остаётся за вами. Лицензия бывает:
    • исключительная. Тогда вы не сможете заключать другие подобные договоры;
    • неисключительная. Вы сможете оформить бесконечное множество лицензий и больше заработать.
  • отказаться от прав в пользу другого лица или государства.

Лицо, обладающее правом на интеллектуальную собственность, может разрешить другим пользоваться ей по лицензии

Отчуждение исключительного права

Стопроцентная продажа интеллектуальной собственности производится по письменной договорённости. Нужно обязательно указать сумму вознаграждения. В особых ситуациях такой договор должен пройти госрегистрацию (вам понадобится обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности и сообщить о внесённых изменениях):

  • когда одна из сторон заявила о необходимости регистрации;
  • если собственность должна быть обязательно зарегистрирована;
  • если так постановил суд;
  • если собственность досталась вам по наследству.

Обязательно зарегистрированными должны быть:

  • изобретения;
  • полезные модели;
  • промышленные образцы;
  • селекционные достижения;
  • товарные знаки;
  • знаки обслуживания;
  • наименования места происхождения товара.

Логотип Skype принадлежит одному собственнику, а авторские права на программу - другому

Программа Skype была разработана предпринимателями Никласом Зеннстремом Янусом Фриисом. Товарный знак принадлежал компании Skype Limited, которую вместе основали мужчины. После её продажи право собственности перешло к Microsoft, который получает коммерческую выгоду от использования логотипа. Но авторские права при этом не отчуждались. На бренд и авторство разные виды прав интеллектуальной собственности.

Отказ от исключительного права

Чтобы отказаться от исключительного права, подают заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). По желанию можно отказаться только от части прав. К примеру, разрешить некоммерческое использование своих работ.

Оценка интеллектуальной собственности

Применять оценку интеллектуальной собственности можно широко в рыночной стратегии компании. С её помощью уменьшают налог на прибыль, увеличивают ценность предприятия.

Стоимость объекта интеллектуальной собственности имеет свой жизненный цикл

Особенности оценки:

  • стоимость объекта оценки изменяется во времени и определяется на конкретную дату (принцип изменения);
  • стоимость зависит от внешних факторов, определяющих условия их использования, например, обусловленных действием рыночной инфраструктуры, международного и национального законодательства, политикой государства в области интеллектуальной собственности, возможностью и степенью правовой защиты (принцип внешнего влияния);
  • стоимость определяется исходя из наиболее вероятного использования объекта, в результате которого расчётная величина будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования).

При процедуре оценки учитывайте уникальность объектов и их текущее применение, затраты на производство и реализацию, степень разработки, возможность правовой защиты, получение вознаграждения за использование.

Как можно защитить собственность и какова ответственность за нарушение

Вот один очень известный пример: когда русско-французский художник Марк Шагал (его упорно не признавали на родине, поэтому он иммигрировал во Францию) в начале карьеры хотел продать пару своих картин, он принёс их на оценку. Там их у него безбожно отобрали. Художник в нашем с вами представлении, который знал о своих правах на интеллектуальную собственность, давно бы уже заявил о несправедливости, но Марк Шагал ничего не смог поделать.

Как говорится, нужно учиться на ошибках прошлого. Сегодня наиболее весомым доказательством вашего авторства будет являться «презумпция авторства» - самый ранний документ из имеющихся копий. Он будет оригиналом. Доказательством этой презумпции может быть договор с правообладателем, рукописи, регистрация произведения на ваше имя в международном реестре.

Видео: защита прав на интеллектуальную собственность (часть 1)

Лучшая защита - это нападение, поэтому она осуществляется путём направления претензии и требований в адрес нарушителя:

  • о признании права;
  • о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
  • о возмещении убытков;
  • об изъятии материального носителя - претензии направляются к его изготовителю, импортёру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
  • о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Если своё право и его несоблюдение удалось доказать, виновного привлекут к ответственности. Она может быть такой:

  • возмещение убытков или выплата компенсации за каждый случай нарушения права. Размер определяется судом:
    • от 10 000 до 5 000 000 рублей;
    • в двукратном размере стоимости экземпляра или права собственности;
  • если объекты контрафактные или на них указана ложная информация - административный штраф в размере от 1 500 до 2 000 с конфискацией контрафакта;
  • если стоимость экземпляров или права собственности превышает 50 000 рублей:
    • штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев;
    • обязательные работы на срок от 180 до 240 часов;
    • лишение свободы на срок до двух лет.
  • если нарушения совершены группой лиц, по предварительному сговору или в особо крупном размере - лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх лет либо без такового.

Видео: защита прав на интеллектуальную собственность (часть 2)

Итак, на продаже прав на интеллектуальную собственность можно хорошо заработать. Но многие лица не хотят платить за использование идеи или объекта, даже если они стоящие, и просто копируют их. В таком случае правообладатель может пожаловаться на нарушение авторских или других прав. Единственная проблема защиты интеллектуальной собственности заключается в том, что нужно сначала поймать нарушителя и доказать его вину. Но не стоит бояться отстаивать свои права: если вы действительно автор, закон на вашей стороне.

Другой специфической особенностью является то, что объектом интеллектуальной собственности являются нематериальные, неосязаемые объекты.

Результаты интеллектуальной деятельности могут быть получены в самых различных областях жизни человечества, поэтому их целесообразно упорядочить и классифицировать. При этом понятие «объект интеллектуальной собственности» подразумевает конкретный результат интеллектуальной деятельности.

Объекты интеллектуальной собственности можно классифицировать по различным признакам, но для целей наших исследований, целесообразнее всего разделить их на два больших класса:

Аналитическое знание и аналитические результаты используются главным образом в фундаментальной науке без непосредственного приложения к экономике.

Их использование не приводит к прямому экономическому эффекту на уровне субъектов финансово-хозяйственной деятельности - предприятий и фирм.

Иными словами, невозможно использовать объекты интеллектуальной собственности, содержащие аналитическое знание, в качестве нематериальных активов в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

С другой стороны, результат созидательных исследований - созидательное знание - ориентирован на социально-экономическую сферу и имеет определенный экономический эффект.

Созидательное знание используется в научно-производственных, производственных, научно-технологических организациях, где научные созидательные исследования объединены с опытно-конструкторской и производственно-технологической деятельностью (НИОКР).

Экономический эффект может быть получен от воплощения созидательного знания в конкретном изделии.

Отнесение объекта интеллектуальной собственности к тому или иному классу позволяет понять возможность его использования в качестве нематериального актива и получить от этого использования коммерческий эффект и прибыль.

Условия владения, пользования и распоряжения интеллектуальной собственностью определяются законодательством Российской Федерации, а также не противоречащими ему договорами (контрактами) сторон - субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и потребителей научной и (или) научно-технической продукции.

Законодательство Российской Федерации об авторском праве и смежных правах основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах».

Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее Закон №5351-1) регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права).

Если международным договором, в котором участвует Российская Федерация, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Законе №5351-1, то применяются правила международного договора.

В соответствии со статьей 6 Закона №5351-1, авторское право распространяется на произведения науки , литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Письменной (рукопись, машинопись);

Устной (публичное произнесение);

Звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и так далее);

Изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и так далее);

Объемно-пространственной (модель, макет, сооружение и так далее);

В других формах.

Часть произведения (включая его название), которая является результатом творческой деятельности и может использоваться самостоятельно, является объектом авторского права.

Процессы;

Системы;

Способы;

Концепции;

Передача права собственности на материальный объект или права владения материальным объектом сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17 Закона №5351-1.

Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, если она может быть использована независимо от других частей этого произведения.

Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно.

Статья 14 Закона №5351-1 устанавливает, что авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения.

Исключительные права на использование служебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.

Работодатель вправе при любом использовании служебного произведения указывать свое наименование либо требовать такого указания.

В соответствии со статьей 15 Закона №5351-1, автору в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права:

Право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя);

Право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;

Право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора).

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения.

Как мы уже сказали, все права на объекты авторских, патентных прав по общему правилу принадлежат тому, кто их создал, то есть автору.

Поэтому, чтобы впоследствии не возникло неприятных споров, и чтобы права на созданное работником произведение или программу возникли у работодателя, служебное задание должно быть оформлено письменно. Иначе права на использование результата труда работодателю придется покупать.

Давайте рассмотрим вопрос о том, как правильно оформить документы, чтобы избежать этой ситуации?

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона №5351-1, авторское право распространяется на произведения науки, литературы, искусства, являющиеся результатом творческой деятельности. Его объектами могут быть литературные, драматические, музыкальные произведения, сценарии, фильмы, картины, скульптуры, сборники, словари, переводы, аранжировки, дизайнерские решения и другие результаты авторского труда.

Распространяются авторские права и на программы для ЭВМ, а также базы данных в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Помимо этого существуют патентные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Условия отнесения объектов интеллектуальной собственности к той или иной группе предусмотрены статьями 4, 5 и 6 Патентного закона от 23 сентября 1992 года №3517-1.

Из сказанного видно, что необходимость в создании объектов авторского и патентного права может возникнуть практически в любой организации. Сотрудники таких организаций, как издательство, дизайнерских студий, компьютерных фирм, конструкторских бюро создают такие объекты чуть ли не ежедневно.

Поэтому документальному оформлению трудовых обязанностей работников, связанных с созданием объектов интеллектуальной собственности, нужно уделять должное внимание.

Если объект интеллектуальной собственности или патентных прав создается работником при исполнении служебных обязанностей, имущественные права на это произведение (изобретение), возникают у работодателя (статья 14 Закона №5351-1, пункт 2 статьи 8 Закона №3517-1).

Обратите внимание на тот факт, что при этом, автором произведения (изобретения) в любом случае будет признан его создатель, то есть, физическое лицо, и это будет его личное право, которое не может перейти ни к кому другому.

Однако, к работодателю могут перейти такие права, как право на распространение его экземпляров, публичный показ и сообщение в эфир, перевод, переделка, использование и так далее. Но для этого служебные обязанности работника по созданию произведений (изобретений) должны быть описаны в трудовом договоре или должностной инструкции.

Если же подобное задание является разовым и не относится к постоянной деятельности работника, тогда его можно оформить обычным приказом с приложением, в котором будет содержаться подробное описанием задания.

Сотрудник должен быть ознакомлен с возложенными на него обязанностями. Об этом будет свидетельствовать его подпись в трудовом договоре, расписка в ознакомлении с должностной инструкцией или приказом.

Обратите внимание!

При описании задания нужно указать:

Какую конкретно деятельность работодатель поручает работнику;

Что должно стать результатом данной работы.

Авторское (патентное) имущественное право состоит из различных правомочий, которые могут передаваться и самостоятельно. Поэтому в трудовом договоре может быть определен тот объем прав, который необходим работодателю.

1) подача заявки;

2) формальная экспертиза заявки;

3) публикация сведений о заявке;

4) экспертиза заявки по существу;

5) выдача патента.

Порядок оформления заявки и прилагаемых к ней документов установлен Правилами подачи заявки на изобретение.

Обратите внимание!

В числе документов, прилагаемых к заявке, обязательно должен быть документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

В процессе формальной экспертизы заявки проверяются только:

Наличие всех необходимых документов;

Соблюдение установленных требований к этим документам;

Соблюдение требования единства изобретения.

Срок для проведения такой экспертизы законодательно не установлен.

Если формальная экспертиза выявит нарушение требований к документам заявки, заявителю направляется запрос с предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или недостающие документы.

Публикация сведений о заявке производится по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки (или ранее - по ходатайству заявителя), прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом.

Сведения о заявке публикуются в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее ФИПС).

После публикации сведений о заявке знакомиться с документами заявки вправе любое лицо.

Отметим, что до официальной публикации сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца являются сведениями конфиденциального характера и охраняются в режиме служебной или коммерческой тайны (статья 139 ГК РФ).

Для проведения экспертизы заявки по существу необходимо подать ходатайство в ФИПС, причем такое ходатайство может быть подано как самим заявителем, так и третьими лицами (пункт 7 статьи 21 Закона №3517-1).

Экспертиза заявки по существу складывается из двух этапов:

1) определение соответствия заявленного изобретения требованиям, предъявляемым Законом №3517-1;

2) информационный поиск с целью определения соответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Законом №3517-1.

Экспертиза заявки по существу заканчивается принятием одного из следующих решений:

О выдаче патента;

Об отказе в выдаче патента;

О признании заявки отозванной.

В случае несогласия с решением заявитель может подать соответствующее возражение в Палату по патентным спорам Роспатента в течение 6 месяцев с даты получения такого решения.

Решение Палаты по патентным спорам может быть обжаловано в суд.

Все выданные патенты на изобретения подлежат регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации в соответствии с Порядком ведения Государственного реестра изобретений Российской Федерации, утвержденным Приказом Роспатента от 5 марта 2004 года №30 «О порядке ведения государственного реестра изобретений Российской Федерации».

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, им выдается один патент (статья 26 Закона №3517-1).

Выданный патент удостоверяет:

Приоритет изобретения (полезной модели или промышленного образца);

Исключительные права патентообладателя (пункт 2 статья 3 Закона №3517-1).

Права, предоставляемые патентом, можно подразделить на имущественные и неимущественные.

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. Право авторства остается за создателем (создателями) объектов промышленной собственности всегда, даже если патентообладателями становятся иные лица.

Под имущественными правами понимаются права на использование запатентованного объекта в любой сфере предпринимательской деятельности. Такие права принадлежат только патентообладателю; они также именуются исключительными правами (статья 10 Закона №3517-1).

Нарушением исключительных прав патентообладателя является любое использование запатентованного объекта без разрешения патентообладателя, в том числе:

Ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец;

Совершение вышеперечисленных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом, а также в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

Осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

Исключительные права на использование изобретения (промышленного образца, полезной модели) принадлежат патентообладателю.

Патентное законодательство устанавливает следующие способы использования изобретения (промышленного образца, полезной модели):

1) уступка патента;

2) лицензионный (сублицензионный) договор;

3) открытая лицензия;

4) принудительная лицензия;

5) наследование;

6) преждепользование;

7) решение Правительства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона №3517-1, патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (то есть уступить патент) любому физическому или юридическому лицу.

В этом случае все имущественные права передаются в полном объеме новому лицу, а прежний обладатель патента все права теряет (неимущественные права сохраняются за автором всегда).

Обратите внимание!

Договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) и без такой регистрации считается недействительным.

Пункт 1 статьи 13 Закона №3517-1 предусматривает, что по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения (полезной модели, промышленного образца) в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Если лицензионным договором предусмотрено право лицензиата разрешать третьим лицам использование запатентованных изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях сублицензии, согласованных им с правообладателем либо определенных в лицензионном договоре, то такие сублицензионные договоры также подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 года №64 «О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных».

Патентообладатель имеет право подать в Роспатент заявление о готовности предоставить любому лицу право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия).

Любое лицо, изъявившее желание использовать запатентованный объект, на который открыта лицензия, заключает с патентообладателем договор о платежах. Такой договор не является лицензионным и регистрации не подлежит.

При отказе патентообладателя заключить заинтересованное в лицензии лицо может обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии.

Основанием для такого иска должен быть факт неиспользования либо недостаточного использования запатентованного изобретения или промышленного образца патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, в течение четырех лет (полезной модели - в течение трех лет) с даты выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке услуг.

Если патентообладатель не докажет, что названные факты обусловлены уважительными причинами, то суд примет решение о предоставлении принудительной лицензии.

В свою очередь патентообладатель может обратиться в суд с иском о прекращении такой принудительной лицензии, если обстоятельства, обусловившие ее предоставление, перестанут существовать и их возникновение маловероятно.

Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его получение переходят по наследству в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона №3517-1.

Случается так, что объекты, тождественные запатентованным, уже используются (или планируются к использованию) иными лицами, но на момент регистрации заявки об этом неизвестно, так как патенты на такие объекты не оформлялись.

Патентное законодательство защищает права тех, кто использовал такие объекты (это называется правом преждепользования), при следующих условиях:

Использование должно быть добросовестным;

Объект должен быть создан независимо от автора запатентованного объекта.

При выполнении этих условий лицо, обладающее правом преждепользования, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование объекта без расширения объема такого использования (статья 12 Закона №3517-1).

Правительство Российской Федерации имеет право на основании пункта 4 статьи 13 Закона №3517-1, разрешить использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) без согласия патентообладателя.

При принятии такого решения должны быть соблюдены следующие условия:

Использование запатентованного объекта должно быть обусловлено интересами национальной безопасности;

Патентообладатель должен быть уведомлен о таком использовании в кратчайший срок;

Патентообладателю должна выплачиваться соразмерная компенсация.

Необходимо отметить, что из всех рассмотренных способов использования запатентованных объектов промышленной собственности в качестве нематериальных активов для целей бухгалтерского и налогового учета могут учитываться только исключительные права патентообладателя (то есть, это случаи получения патента и приобретения его в результате уступки).

Любое использование запатентованного объекта с нарушением патентного законодательства является нарушением патента.

В таких случаях патентообладатель вправе обратиться в суд с иском о прекращении нарушения патента и возмещении убытков, причиненных таким использованием (статья 14 Закона №3517-1).

Административная ответственность за нарушение изобретательских и патентных прав предусмотрена пунктом 2 статьи 7.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ).

В соответствии с данной статьей административная ответственность наступает за:

Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца;

Уголовная ответственность за нарушение охраняемых патентом прав установлена статьей 147 Уголовного кодекса Российской Федерации за составы правонарушений, аналогичные указанным в статье 7.12 КоАП РФ, с тем отличием, что названные деяния причинили крупный ущерб.

Поскольку критерии крупного ущерба применительно к данной статье в Уголовном кодексе Российской Федерации не сформулированы, отнесение ущерба к разряду крупных, производится исходя из обстоятельств конкретного дела.

Уголовная ответственность наступает также за совершение тех же деяний неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

С вступлением в силу главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта стало признаваться нематериальным активом для целей налогообложения прибыли НК РФ).

Для целей бухгалтерского учета ноу-хау в качестве нематериального актива не учитывается

Это объясняется тем, что ноу-хау не отвечает одному из условий, при котором результаты интеллектуальной деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива: на ноу-хау не может быть оформлен документ, подтверждающий исключительные права организации на него.

Что же касается налогового учета, то для него такой документ не обязателен - достаточно, чтобы у налогоплательщика был документ, подтверждающий само существование ноу-хау (то есть, это может быть внутренний документ организации).

Более подробно с вопросами, касающимися учета в научных организациях и особенностей учета НИОКР, Вы можете ознакомиться в книге ЗАО «BKR-Интерком-Аудит» «Наука, проектирование с точки зрения научных организаций и потребителей».

Все объекты права интеллектуальной собственности подразделяются в соответствии с правовыми институтами, нормы каждого института регулируют отношения, возникающие в сфере его действия.

Нормы правовых институтов обеспечивают правовую охрану объекта интеллектуальной собственности, а их нарушение влечет необходимость правовой защиты результата интеллектуальной деятельности. Для признания результата объектом правовой охраны он должен отвечать определенным условиям охраноспособности, которые устанавливает каждый институт права интеллектуальной собственности в отношении своих объектов.


Объектом Права интеллектуальной собственности является результат интеллектуальной деятельности.

Объектами ПИС являются :

1) произведения на-уки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выра-жения (письменной, объемно-пространственной форме или в форме изображения, звуко- и видеозаписи) (ст. 1259 ГК РФ).

Это следующие произведения:

Литературные;

Драматические и музыкально-драматические, сценар-ные;

Хореографические и пантомимы;

Музыкальные с текстом или без него;

Аудиовизуальные;

Живописи, скульптуры, графики, дизайна, графиче-ские рассказы, комиксы и др.;

Декоративно-прикладного и сценографического ис-кусства;

Архитектуры, градостроительства и садово-парково-го искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;

Фотографические и полученные способами, анало-гичными фотографии;

Географические, геологические и другие карты, пла-ны, эскизы и пластические произведения, относящи-еся к географии, топографии и другим наукам;

- полезные модели, согласно ст. 1351 ГК РФ полезная модель - это техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой:

Не предоставляется правовая охрана в качестве по-лезной модели :

- решениям, касающимся только внешнего вида изде-лий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

Топологиям интегральных микросхем.

2) в сфере художественного конструирования:

- промышленные образцы . Согласно ст. 1352 ГК РФ промышленный образец - этохудожественно-конструктор-ское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

Не предоставляется правовая охрана в качестве про-мышленного образца:

- решениям, обусловленным исключительно техниче-ской функцией изделия;

Объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;

Объектам неустойчивой формы из жидких, газообраз-ных, сыпучих или им подобных веществ.

Кроме того, не могут быть объектами патентных прав:

- способы клонирования человека;

Способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

Использование человеческих эмбрионов в промыш-ленных и коммерческих целях;

Иные решения, противоречащие общественным инте-ресам, принципам гуманности и морали.

Объекты права на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности:

Селекционные достижения;

Топологии интегральных микросхем.

Интегральная микросхема - это микроэлектронное изделие, элементы которого сформированы в объеме или на поверхности материала, служащего основой для изготовления такого изделия (ст. 1448 ГК). Топологией интегральной микросхемы является зафик-сированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Правовая охрана распространяется только на ориги-нальную топологию интегральной микросхемы, соз-данную в результате творческой деятельности автора и неизвестную автору или специалистам в области разработ-ки топологий интегральных микросхем на дату ее создания. Топология интегральной микросхемы признается оригиналь-ной, пока не доказано обратное.

- секрет производства (ноу-хау). Им признаются сведения любого характера: производственные, технические, экономические, организационные и другие. В это число входят сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у них нет свободного доступа и в отношении которых введен режим коммерческой тайны (ст. 1465).

5. Объекты права на средства индивидуализации:

- фирменные наименования. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую фор-му и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род дея-тельности.

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке.

В фирменное наименование юридического лица не могут включаться:

Полные или сокращенные официальные наименова-ния Российской Федерации, иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований;

Полные или сокращенные официальные наименова-ния федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и ор-ганов местного самоуправления, а также полные или сокращенные наименования международных, меж-правительственных и общественных объединений;

Обозначения, противоречащие общественным инте-ресам, а также принципам гуманности и морали.

Фирменное наименование государственного унитарного предприятия может содержать указание на принадлежность такого предприятия соответственно Российской Федерации и субъекту РФ.

Включение в фирменное наименование акционерно-го общества официального наименования РФ, а так-же слов, производных от этого наименования, допус-кается по разрешению Правительства РФ, если более 75% акций акционерного общества принадлежит Российской Федерации. Такое разрешение выдается без указания срока его действия и может быть отозвано в случае отпадения об-стоятельств, в силу которых оно было выдано.

В случае отзыва разрешения на включение в фирменное наименование акционерного общества официального наиме-нования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, акционерное общество обязано в течение трех месяцев внести соответствующие изменения в свой устав.

- товарные знаки и знаки обслуживания. Товарный знак — это обозначение, служащее для инди-видуализации товаров юридических лиц или индивидуаль-ных предпринимателей. Согласно ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков

На товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством (ст. 1477 ГК РФ). Согласно ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товар-ный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

- наименования мест происхождения товаров. Наименованием места происхождения товара, которо-му предоставляется правовая охрана, является обозначе-ние, представляющее собой либо содержащее современ-ное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, город-ского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, произ-водное от такого наименования и ставшее известным в ре-зультате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географическо-го объекта природными условиями и (или) людскими фак-торами (ст. 1516 ГК РФ).

- другие коммерческие обозначения.

Интеллектуальная собственность - это исключительные права личного и имущественного характера на результаты интеллектуальной и в первую очередь творческой деятельности, а также на некоторые иные, приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею международных обязательств.

Согласно российскому законодательству интеллектуальная собственность представляет собой исключительные права физического лица (гражданина) или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и др.).

Достижения науки и техники, литературные, художественные, музыкальные произведения и другие предметы творческой деятельности - объекты интеллектуальной собственности, они имеют нематериальный характер, различное содержание и форму представления.

Интеллектуальная собственность подразделяется на:

  • промышленную собственность;
  • право на коммерческую тайну;
  • авторское право;
  • смежные права.

Промышленная собственность – право владельца, подтвержденное охранным документом в виде патента или свидетельства, на использование объектов промышленной собственности:

  • изобретения,
  • полезные модели,
  • промышленные образцы,
  • товарные знаки,
  • знаки обслуживания,
  • наименования мест происхождения товаров,
  • права по пресечению недобросовестной конкуренции.

Защита против недобросовестной конкуренции осуществляется исходя из прав на коммерческую или служебную тайну , регулирующую отношения, связанные с использованием:

  • конфиденциальной информации коммерческого характера,
  • секретов производства («ноу-хау»),
  • сведений относительно организационно-управленческой деятельности предприятия.
  • произведения науки, литературы, искусства,
  • компьютерные программы и базы данных,
  • производные произведения (переводы, аннотации и т.д.).

Сфера действия межных прав относится к правам исполнителей и организаций на:

  • исполнение или постановку каких-либо произведений литературы и искусства,
  • фонограммы,
  • передачи,
  • подготовленные для трансляции в эфире или по кабелю.

В соответствии с российским законодательством существование прав на объекты интеллектуальной собственности регулируется нормами гражданского права и определяется условиями соглашения, заключенные сторонами:

  • договор о создании и передаче научно-технической продукции,
  • договор о выполнении НИОКР,
  • авторский, лицензионный, учредительный договор,
  • договор лизинга, франчайзинга и т.д.

Право интеллектуальной собственности

Глава 69 ГК РФ включает в себя:

  • нормы, устанавливающие общий перечень объектов интеллектуальной собственности,
  • понятие и общую систему интеллектуальных прав,
  • общие правила установления,
  • условия осуществления,
  • основания и способы защиты интеллектуальных прав,
  • общие положения о договорах о распоряжении исключительными правами и др.

Авторское право определяют как совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства. Предметом авторско-правовой охраны являются художественная форма и язык произведений, но не идеи, концепции, методы или принципы, выраженные в них. Функции (задачи) авторского права следующие:

  • стимулирование деятельности по созданию произведений литературы, науки и искусства;
  • создание условий для широкого использования произведений в интересах общества.

Смежные права – правовой институт, регулирующий отношения по установлению, осуществлению и защите интеллектуальных прав на исполнения и постановки, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю, произведения (опубликованные впервые по окончании срока действия авторского права).

Патентное право - совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с

  • признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,
  • установлением режима их использования, материальным,
  • моральным стимулированием и защитой права их авторов и патентообладателей.

Объекты патентно-правовой охраны - только технические и художественно-конструкторские решения. В отличие от авторского права патентное право охраняет не форму выражения объекта, а содержание объекта, т.е. идею, принцип, лежащий в основе изобретения, полезной модели, промышленного образца (формула изобретения, полезной модели, существенные признаки промышленного образца).

Основание для предоставления правовой охраны объектам патентных прав - регистрация объекта и выдача специального охранного документа (патента). Право на средства индивидуализации - это правовые нормы:

  • регулирующие отношения, связанные с установлением, осуществлением и защитой интеллектуальных прав на обозначения,
  • индивидуализирующие юридических лиц, предприятия участников гражданского оборота, производимую участниками гражданского оборота продукцию, выполняемые работы или оказываемые услуги.

Право на средства индивидуализации - составная часть права промышленной собственности по смыслу Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г.

В отличие от результатов интеллектуальной деятельности, входящих в раздел промышленной собственности – технических, художественно-конструкторских и биологических решений, средства индивидуализации представляют собой не решения как таковые, а искусственные символы. Однако правом охраняются они не как простые слова или изображения, а как адресные символы, способные обозначить и выделить из общей массы (индивидуализировать) отдельных предпринимателей, их предприятия, и производимые ими товары или оказываемые услуги.

Средства индивидуализации позволяют привлечь внимание потребителей к предлагаемой предпринимателем продукции, являются инструментом конкурентной борьбы и формирования собственной деловой репутации.

Право на топологии интегральных микросхем – система правовых норм, регулирующих отношения, связанные с установлением, осуществлением и защитой интеллектуальных прав на ТИМС. Правовое регулирование в указанной области основывается на следующих положениях:

  • предоставление правовой охраны ТИМС не зависимо от официальной регистрации;
  • предоставление правовой охраны только оригинальным ТИМС (созданных творческим трудом автора);
  • закрепление исключительных прав на одну и ту же ТИМС за всеми лицами, создавшими ее независимо друг от друга;
  • правило о том, что юридически значимыми действиями с ТИМС является только ее использование в коммерческих целях.

Право на селекционные достижения – система правовых норм, регулирующих отношения, связанные с установлением, осуществлением и защитой интеллектуальных прав на биологические решения (сорта растений и породы животных). В силу определенной специфики селекционных достижений, их правовая охрана имеет отличия от классической патентно-правовой охраны, что выражается в особенностях регистрации селекционных достижений (биологическое решение невозможно описать формулой) и некоторыми особенностями правового режима их использования.

Право на секрет производства – система правовых норм, регулирующих отношения, связанные с установлением относительно информации режима коммерческой тайны, ее использованием, распоряжением исключительным правом на такую информацию и его защитой. Секреты производства охраняются только при условии их конфиденциальности (сохранении в тайне), а исключительное право на ноу-хау обеспечивает его обладателю возможность контролировать доступ к охраняемой информации.

Объектами интеллектуальной собственности принято называть результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников предпринимательской деятельности. Главный критерий при отнесении таких объектов к объектам интеллектуальной собственности – наличие правовой охраны.

Объекты промышленной собственности:

  • изобретения;
  • полезные модели;
  • промышленные образцы;
  • товарные знаки;
  • фирменные наименования;
  • указания происхождения или наименование места происхождения товара;
  • права на пресечение недобросовестной конкуренции;
  • литературные произведения (в том числе программы для ЭВМ);
  • драматические и музыкальные произведения;
  • хореографические произведения;
  • аудиовизуальные произведения;
  • произведения живописи, графики, дизайна архитектуры, градостроительства;
  • географические и геологические карты;
  • производственные произведения (переводы, рефераты, обработки);
  • сборники (энциклопедии, базы данных);

Коммерческая тайна:

  • коммерческие секреты – сведения о конъюнктуре рынка, о финансовых операциях предприятий, об объёмах коммерческой деятельности, сведениях о заключённых договорах с контрагентами, списки клиентов и т.д.;
  • производственные секреты – это не защищённые патентами изобретения, опытные образцы, результаты научно-исследовательских работ, конструкторская, технологическая, проектная документация и т.д.;
  • организационно-управленческие секреты – системы организации производства, маркетинга, управления качеством, персоналом, финансами.

Защита интеллектуальной собственности

Кроме патента и лицензии в большинстве стран формами защиты интеллектуальной собственности являются:

  • копирайт (право на воспроизведение) - правовая норма, регулирующая отношения, связанные с воспроизведением произведений литературы, искусства, аудио- или видеопроизведений. Латинская буква С в кружке, наносимая на произведение, указывает на то, что данное произведение охраняется авторским правом;
  • товарный знак и знак обслуживания - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц (правовая охрана в РФ предоставляется на основании их государственной регистрации);
  • фирменное наименование - после регистрации является бессрочным и прекращается только при ликвидации фирмы, не подлежит продаже. Согласно статье 54 Гражданского кодекса РФ "юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования".

Страница была полезной?

Еще найдено про интеллектуальная собственность

  1. Оценка стоимости интеллектуальной собственности Оценка стоимости интеллектуальной собственности - это определение стоимости объема прав на результаты интеллектуальной деятельности владение которыми обеспечивает
  2. Идентификация и измерение стоимости нематериальных активов: оценочный и бухгалтерский подход НМА частичная неурегулированность отдельных институтов интеллектуальной собственности недостоверность стоимостного значения НМА отраженного в финансовой отчетности невозможность признания объекта нематериальным активом
  3. Экономика интеллектуальной собственности. Расчет обесценения нематериальных активов Начальник отдела интеллектуальной собственности ЗАО Компания НЭП ученая степень - кандидат технических наук Оценка инвестиций №1 2016
  4. Нематериальные активы и другие критерии при инвестировании в IT-проект Получается что данное определение можно связать с известной классификацией объектов интеллектуальной собственности Г Г Азгальдова следовательно по сути и нематериальных активов Объекты патентного авторского и
  5. Методы оценки стоимости нематериальных активов К нематериальным активам могут быть отнесены 1 объекты интеллектуальной собственности на РИД в том числе исключительное право патентообладателя на изобретение промышленный образец полезную
  6. Ноу-хау как особый вид нематериальных активов коммерческой организации В бухгалтерском учёте понятие интеллектуальная собственность определяется и предполагается к раскрытию через категорию нематериальные активы 4 Именно поэтому построение
  7. Проблемы самофинансирования инвестиционной деятельности предприятия В идеале на основе эксклюзивной технологии предприятию основанному на собственной интеллектуальной собственности необходимо получить монопольные права в период когда он вводит новую продукцию или
  8. Интеллектуальный капитал как совокупность нематериальных активов компании Такие сходные понятия как интеллектуальный капитал нематериальные активы интеллектуальная собственность взаимосвязаны но не синонимичны неравнозначны Не все элементы интеллектуального капитала являются нематериальными активами
  9. Учет нематериальных активов при оценке имущественных комплексов для целей залога РФ №9 168 2015 Нематериальные активы интеллектуальная собственность далее - НМА из всех видов активов на взгляд автора являются самыми сложными
  10. Методы обеспечения информационной безопасности В понятие собственность фирмы входят идеи концепции и технологии машины оборудование и сырье вес то что благодаря стараниям и усилиям людей работающих в данной организации превращается в товары и услуги идущие на удовлетворение духовных и материальных потребностей населения Интеллектуальную собственность информацию можно использовать для производства товаров и услуг или превратить ее в наличность
  11. Нематериальные активы: теоретические и практические аспекты Российской Федерации перечень объектов интеллектуальной собственности утвержден законодательно ст 1225 ГК РФ и является закрытым что исключает возможность включения
  12. Расчет стоимости нематериальных активов, созданных на базе объектов интеллектуальной собственности НМА созданных на основе объектов интеллектуальной собственности и направленных как на усовершенствование технологий действующих на рынке так и на создание
  13. Сопоставление балансовой и рыночной стоимости нематериального актива на примере товарного знака «Тюменский аккумуляторный завод» А Н Проблемы оценки интеллектуальной собственности Проекты федеральных стандартов Режим доступа http www labrate ru kozyrev kozyrev article ip-valuation
  14. Технологические инновации, учет расходов на НИОКР и оценка стоимости НМА на промышленных предприятиях ИР и ОКР Организации также могут создавать совместные фонды поддержки научно-технической деятельности для целей финансирования венчурных инновационных проектов и создания объектов интеллектуальной собственности которые в дальнейшем будут использоваться в деятельности нескольких компаний 1 В рамках данной
  15. Совершенствование внутреннего контроля за нематериальными активами в условиях инновационной экономики А Ю Шатраков выделяя пять видов нематериальных объектов рыночные активы клиентская база каналы дистрибуции репутация фирмы брэнд франшизные и лицензионные соглашения человеческий ресурс знания опыт квалификация персонала инфраструктурные активы методы public relations информационные технологии связи в деловых кругах интеллектуальная собственность товарный знак изобретения полезные модели промышленные образцы ноу-хау информация составляющая коммерческую тайну фирмы
  16. Нематериальные активы в составе предприятия как имущественного комплекса: понятие, признаки и значение Нужно капитализировать интеллектуальную собственность и прежде всего ноу-хау которых у нас 90 или 95% от всего объема
  17. Нематериальные и неосязаемые бизнес-активы предприятия Мы идентифицировали четыре категории неосязаемых активов человеческие ресурсы права на интеллектуальную собственность инфраструктуру и положение на рынке которые обозначаются обобщающим термином интеллектуальный капитал 1 П
  18. Роль нематериальных активов в рыночной стоимости современных компаний Объекты интеллектуальной собственности прошедшие процесс коммерциализации 1 Актуальность темы нематериальных активов подтверждается тем что впервые в
  19. Комплексный анализ эффективности использования нематериальных активов Возможность получения охранных документов связана с уровенем патентоспособности объектов интеллектуальной собственности Целесообразность получения охранных документов оценивается на основе сопоставления величины предполагаемых будущих доходов от
  20. Формирование многофакторного критерия оценки инвестиционной привлекательности организации Intel property стоимость объектов интеллектуальной собственности компании группа критериев информационная привлекательность 3 Universities количество государственных высших учебных заведений в
Поделиться